<<
>>

3.4. Римское наследственное право как базис становления наследственного права России

В трудах римских юристов наследственное право рассматривалось как способ приобретения собственности «mortis causa», то есть в случае смерти прежнего собственника.

Римское частное право выработало важнейшие понятия наследственного права, воспринятые современными правовыми системами.

К таким понятиям и положениям относятся: наследство (hereditas) — имущество, переходящее в связи со смертью собственника; наследодатель (defunctus — умерший); наследник (heres); универсальное правопреемство, в соответствии с которым на наследника переходят все имущественные права и обязанности, включая долги наследодателя; сингулярное правопреемство — преемство в отдельном праве; основания наследования и порядок приобретения наследства; отношения наследников между собой и с кредиторами наследодателя 467.

В римском праве наследование выступало как универсальное, так и сингулярное правопреемство. Наследование было возможно по двум основаниям: по закону (hereditas legitima -законное наследство) и по завещанию (secundum tubulas testamenti).

Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость сочетания двух названных оснований (завещания и закона) при наследовании после одного и того же лица, то есть недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства — к наследникам по закону. Таким образом, если в завещании был назначен хотя бы один наследник, пусть даже в ничтожной доле, наследство открывалось по завещанию, и наследники по закону не призывались. Этот порядок выражает правило, сформированное на основании классических текстов: «Nemo pro parte testatus pro

139

patre intestatus decedere potest» — «никто не может умереть частично с завещанием, частично — без»468.

Завещанию придавала юридическую силу его форма, которая была выражением воли наследователя.

Частные завещания составлялись в присутствии семи свидетелей. Публичные завещания имели несколько форм: перед судом, магистратом или императором. Тенденция к преобладанию письменного завещания по сравнению с устной наметилась во второй половине республиканского периода, и в Поздней империи нормальным становится письменное завещание, подписанное завещателем и семью свидетелями 469.

При отсутствии завещания имущество умершего переходило к наследникам по закону. В наследовании по закону основными являются правила, устанавливающие круг законных наследников и размер наследственной доли каждого из них. Древнейшая римская система наследования по закону исходила из семейной общности имущества и агнатского родства. Преторское право в регулировании наследственных отношений отразило тенденцию преобладающего значения когнатс-кого родства над агнастическим, явившейся следствием распада патриархальной римской семьи. Процесс вытеснения аг-натического родства когнатическим в качестве основания наследования был завершен новеллами Юстиниана, которые вовсе не упоминают агнатов и говорят лишь о когнатах 470. Новеллы устанавливают пять очередей законных наследников:

первая очередь — все нисходящие родственники умершего с тем, что каждое поколение после первого, то есть внуки, правнуки, наследуют по праву представления;

вторая очередь — все восходящие родственники, а также родные братья и сестры с тем, что близкие родственники устраняют от наследования более отдаленных;

третья очередь — неполнородные братья и сестры умершего, а также их потомство, наследующее по праву представления;

четвертая очередь — все прочие кровные родственники без ограничения с тем, что более близкая степень родства устраняет более отдаленную;

пятая очередь — переживший супруг 471.

140

В связи с этим следует отметить, что действующее наследственное право России предусматривает первую и вторую очереди законных наследников, но в Проекте части третьей ГК РФ «Наследственное право» очередность расширена по образцу римского права и предусматривается также пять очередей.

Размер наследственной доли определяется в соответствии с правилом, согласно которому законные наследники одной и той же очереди наследуют в равных частях 472.

Римское право различало две стадии наследования: открытие наследства и вступление в наследство 473. Наследство открывается в момент смерти наследодателя. Открытие наследства является условием преемства в имущественных правах и обязанностях наследодателя как законными наследниками, так и указанными в завещании. Но эти лица еще не становились собственниками вещей в момент открытия наследства. Переход прав происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство.

Момент открытия наследства и момент вступления в него совпадал для sui heredes («свои наследники»), а также для наследников первой очереди, проживающих совместно с наследодателем до его смерти. Все они обязывались законом к принятию наследства, поскольку переход имущества к указанным лицам означал оставление его в семье наследодателя. Поэтому они назывались обязательными наследниками.

Наследство принималось добровольными наследниками одним из двух способов: торжественным заявлением в присутствии свидетелей или конклюдентными действиями, определенно свидетельствующими о соответствующем решении. По преторскому праву принятие наследства оформлялось вводом во владение, а по Кодификации Юстиниана достаточно было подачи соответствующего письменного заявления в магистрат.

Срока для принятия наследства не существовало, но он мог быть установлен судом по требованию кредиторов наследодателя. Преторское право определило этот срок в сто дней для нисходящих и восходящих и в один год — для прочих наследников.

141

С принятием наследства на наследника переходили не только все имущественные права наследодателя, но и имущественные обязанности, кроме неразрывно связанных с личностью.

По русскому праву «завещанием называется законное объявление воли владельца о его имуществе на случай его смер-ти»474.

Таким образом, сущность русского завещательного распоряжения, как и в римском праве, имущественная. Между тем русское законодательство допускало, в отличие от римского права, наличие в завещании неимущественного распоряжения, например, о назначении опекуна малолетним наследникам, определение системы воспитания, указание места погребения и т. д.475 Более того, русское право допускало и такие случаи, когда завещания делались не только на случай смерти, но и на случаи, когда наследство открывалось в связи со вступлением в монашеское состояние, в связи с лишением всех прав состояния, безвестное отсутствие. Лицо, находящееся под следствием и судом, могло оставить завещание, которое начинало действовать с момента вступления в силу приговора в отношении этого физического лица 476.

Русское законодательство так же, как и римское, признавало два основания наследования: завещание 477 и закон 478. Между тем в русской цивилистике высказывалось мнение о том, что обычная практика в России использовала и третий вид наследования — по договору двух или более лиц 479, назначавших друг друга наследниками после себя. Однако русское право не признавало этого основания для наследования по причине того, что договор устраняет возможность дальнейшего изменения воли наследодателя, в отличие, например, от завещания. А это, в свою очередь, противоречит принципу свободы воли наследодателя 480.

Русское право установило такую же процедуру возникновения права на наследство, какой придерживалось и римское право, а именно: оно различало понятия открытия наследства и вступления в наследство, придавая им в обеих системах права одинаковое содержание 481. Русское право под влиянием римского первоначальную словесную форму завещательного распоряжения заменило на письменную форму 482. Также допускались только нотариальная и домашняя (то есть без участия органов власти, жела-

142

тельно, при участии свидетелей) формы завещания 483.

Некоторые случаи завещательных распоряжений были связаны с особыми обстоятельствами их оформления, например, так называемые «военнопоходные», «морские», госпитальные, заграничные и т. п. завещания, получавшие силу нотариальных.

Русское и римское право допускают фидеикомиссные субституции, то есть завещательные распоряжения наследникам передать на случай своей смерти унаследованное имущество другому лицу, также указанному в завещании 484. Не чужда ему была и идея легата, однако русское законодательство не дает определения этого понятия, не устанавливает условий и последствий его назначения. В ряде статей Свода законов 485 говорилось о денежных выдачах, к которым завещатель обязывал наследников своего имущества. Признавала легат и судебная практика 486. Более того, право эпохи нового времени не только в России, но и в других странах (Германия, Англия, Франция) идет дальше и вводит институт душеприказчиков, которого не знало римское право. В России они должны были приводить в исполнение волю завещателя помимо наследников, между которыми могут существовать споры, а воля завещателя не исполнена 487.

Русское, римское право, а также и западное, восприняли норму о назначении наследника под отлагательным условием, но не допускали завещания под отменительным условием 488.

Римское право, как мы могли убедиться из рассмотренного выше, не допускало, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства — к наследникам по закону. Русское же право это допускало. Так, в тех случаях, когда имущество было завещано двум лицам поровну, но ко времени открытия наследства одно из них становилось неспособным к принятию, половина имущества поступала к наследнику по завещанию, а другая — к наследникам по закону, не исключая того, кто мог уже получить свою долю наследства согласно завещательному распоряжению 489. В русском праве получило дальнейшее развитие положение о возможности наличия нескольких завещаний, притом не только отменяющих одно другим в силу разного времени их составления, но и таких, которые дополняли одно

143

другим в отношении распоряжения всей наследственной мас-сой490.

Оно также, в отличие от римского, допускало некоторые ограничения в правоспособности к принятию наследства, которые отражали и некоторые национальные особенности русского наследственного права. Сюда включаются: запрещение завещать недвижимые дворянские имения лицам, не имеющим права владеть ими 491, запрещение завещаний недвижимости в пользу евреев, поляков и иностранцев в тех местностях, в которых они не могут владеть недвижимостью или могут приобрести их только в силу наследования по закону 492 (правда, римское право ограничивало правоспособность перегринов).

При этом в римском и в русском законодательстве допускались случаи ограничений завещательных распоряжений. Если в римском праве это была «обязательная законная доля», понятие о которой было реципировано в западном праве, то русскому законодательству такое понятие оказалось чуждо. Однако русское законодательство вводит ограничение свободы завещаний по роду имущества. Так, родовые имения не подлежали завещанию вообще 493.

В римском и в русском праве наследование по закону было построено на началах кровного родства, при этом без ограничения степенями родства. Родственники, имеющие право наследования, призывались к наследованию последовательно, в порядке кровного родства, а не совместно. При этом ближайшие родственники фактически полностью устраняли последующих родственников. Нисходящая линия и в римском, и в русском праве имела ближайшее право наследования 494. Российское законодательство имело свои особенности, связанные с порядком наследования по нисходящей линии: наследовали родственники и по мужской, и по женской линии, но наследники по мужской линии наследовали большую долю, чем наследники по женской линии. Но при наследовании в боковой линии женщины-сестры при живых родных братьях вообще лишались наследства 495. Кроме того, российское наследственное право вообще лишает супруга (супругу) умершего на какое-либо наследство, чего не делает римское право, помещая супругов в пятую очередь для получения наследственной доли

по закону. Это свидетельство влияния патриархальных традиций в России. Следует заметить, что это особенность не только российского закона. Такие же черты патриархальности мы наблюдаем и в гражданских кодексах Франции, Германии, других стран на сходной стадии социально-политического развития 496. Между тем в конце XIX века в английском (закон 1890 года), французском (закон 1891 года), германском (уложение) праве наметилась тенденция к расширению права супруга на наследство497.

Гражданский кодекс РФ в качестве одного из производных способов приобретения права собственности также устанавливает приобретение права собственности в порядке наследования: в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом 498.

В Риме и в России наследование было возможно по завещанию или по закону. В соответствии с принципом свободы завещания наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещателем.

Правило о том, что наследство делится поровну между законными наследниками первой очереди также пришло к нам из Рима.

В российском праве также существует правило обязательной доли. ГК РФ устанавливает, что несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособный супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону 499.

Так же, как и в римском праве, в российском законодательстве право на обязательную долю имеют ближайшие родственники наследодателя, относящиеся к первой очереди. Но в российском законодательстве предусмотрено еще одно условие — нетрудоспособность родственника или нахождение его на иждивении у наследодателя. Также российский законодатель предусмотрел больший размер обязательной доли, чем римские юристы, хотя при Юстиниане размер обязательной доли оп-

145

ределялся более гибко: в зависимости от того, какую часть наследства по закону получило бы данное лицо. Российское право вслед за римским лишает обязательной доли недостойных наследников. К ним отнесены граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против интересов наследодателя, кого-либо из его наследников или против последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены судом. Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что указанные действия должны быть установлены приговором суда и совершены умышленно. Если же лицо осуждено за совершение неосторожного преступления, то указанное обстоятельство не может служить основанием для отстранения его от наследования 500.

Наследодатель может распорядиться своим имуществом по своему усмотрению путем составления завещания. Завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено. В проекте части 3 ГК РФ раздел VI «Наследственное право», находящийся в настоящее время на рассмотрении Государственной Думы РФ, предусматривает также закрытое завещание, означающее, что завещатель в праве совершить завещание, не предоставляя при этом никому, в том числе нотариусу, возможность ознакомиться с его содержанием. Такая форма завещания была известна еще из французского гражданского кодекса Наполеона под названием «тайного завещания». Такое завещание передается в закрытом конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Это нововведение, несомненно, отражает преемственность из русского дореволюционного права, имевшего такой же порядок.

Наследство открывается со смертью гражданина. Факт смерти, установленный на основании медико-биологических данных, удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органами загса. К смерти гражданина по правовым последствиям приравнивается объявление судом безвестно отсутствующего гражданина умершим, а также установление

146

судом факта смерти гражданина. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу соответствующего решения суда либо тот день, который указан в его решении.

Под «местом открытия наследства» понимается последнее место жительства наследодателя. Если оно неизвестно, то местом открытия наследства признается место нахождения наследства или его основной части.

В момент открытия наследства возникает наследственное правоотношение. Его юридическое содержание составляет право наследника, призванного наследованию по закону или завещанию, принять наследство или отказаться от него. Право на принятие наследства может быть осуществлено как путем прямого волеизъявления (подачей наследником заявления о принятии наследства в нотариальную контору по месту его открытия), так и конклюдентными действиями, из содержания которых можно сделать вывод о намерении наследника принять наследство (путем вступления во владение или управление наследственным имуществом). В проекте раздела VI уточняется порядок фактического вступления во владение или управление наследственным имуществом. Этот порядок действует, в частности, когда наследник:

- принял меры сохранения имущества и защиты его от посягательств или притязаний третьих лиц;

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся ему суммы.

Для принятия наследства в законе установлен шестимесячный срок с момента его открытия. Если наследник в указанный срок наследство не примет, то он утрачивает право на его принятие. В то же время, если срок пропущен по уважительным причинам, он может быть продлен судом. Наследник может принять наследство после уточнения указанного срока и без обращения в суд, если на то согласны все остальные наследники. Таким образом, под «моментом приобрете-

147

ния права собственности в порядке наследования» понимается момент принятия наследства наследником.

После принятия наследства наследники должны обратиться в нотариальную контору за выдачей свидетельства о праве на наследство. Оно выдается наследникам по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Недвижимое имущество и право на него подлежат также государственной регистрации.

Иным был срок для принятия наследства, в российском законодательстве: он одинаков для всех наследников, а в римском праве зависит от родства: сто дней — для нисходящих и восходящих, один год — для остальных наследников.

Несмотря на некоторые различия, все основные положения наследственного права России основаны на римском праве. Это касается открытия завещания, принятия наследства, наследования по закону и завещанию, обязательной доли, наследственной трансмиссии, легатов и т. д.

148

<< | >>
Источник: В.А. ЛЕТЯЕВ. РЕЦЕПЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА В РОССИИ ХIХ – НАЧАЛА ХХ В. (историко-правовой аспект). 2001

Еще по теме 3.4. Римское наследственное право как базис становления наследственного права России:

  1. Раздел VI НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО Глава 18 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИМСКОГО НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
  2. Хвостов В. М.. Система римского права. Семейное право. Наследственное право (конспект лекций)1909, 1909
  3. § 77. Ход развития римского наследственного права
  4. § 2. Исторические этапы развития римского наследственного права
  5. § 3. Универсальное наследственное правопреемство при переходе наследственного имущества в органам государства и общественным организациям по завещанию и в порядке выморочности
  6. Валькова, Е. В.. Наследственное право . 2016, 2016
  7. Наследственное право
  8. VI.3. Наследственное право: основные институты
  9. ГЛАВА 4 Римское право как прообраз обязательственного права России
  10. II. Наследственное право.
  11. VI. Наследственное право
  12. Семейное и наследственное право
  13. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
  14. § 6. Наследственное право
  15. Наследственное право: основные институты
  16. Наследственное право: основные институты
  17. Капитал и наследственное право.